Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Поиск

34

1. Слово «лицензия» происходит от итальянского «lizentia», что озна­чает «разрешение». Автору произведения, владельцу патента или свиде­тельства принадлежит исключительное (монопольное) право на исполь­зование объекта интеллектуальной собственности. Все другие лица долж­ны воздерживаться от нарушения этого права. Чтобы использовать объ­ект интеллектуальной собственности, необходимо получитьуправообла-даюля разрешение, т.е. лицензию, выплатив ему за это вознаграждение.

По своей природе лицензионный договор представляет собой согла­шение, в соответствии с которым принадлежащие лицензиару имуще­ственные права передаются лицензиату не полностью, а лишь в объеме, предусмотренном договором.

2. В зависимости от объема прав, передаваемых лицензиаром лицен­зиату, закон различает два вида лицензионных договоров (исключитель­ную и простую, неисключительную лицензию). В случае предоставления по лицензионному договору лицензиаром лицензиату права использова­ния объекта интеллектуальной собственности с сохранением за собой права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам, речь идет об исключительной ли­цензии. Например, патентообладатель предоставил право лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации и сохранил за собой право использовать этот объект на территории Республики Беларусь и других государств. По­скольку в данном примере лицензиату выдана исключительная лицен­зия, лицензиар не имеет права выдать кому-либо лицензию и сам не мо­жет использовать тот же объект интеллектуальной собственности на тер­ритории Российской Федерации. Но лицензиар вправе сам использовать тот же объект интеллектуальной собственности за пределами Россий­ской Федерации и выдавать исключительные лицензии другим лицам, но с тем, чтобы сферы действия каждой из них не пересекались.

В случае предоставления лицензиаром лицензиату права использо-чания объекта интеллектуальной собственности с сохранением за собой права его использования и права выдачи лицензии другим лицам – пе­ред нами простая, неисключительная лицензия. В приведенном приме­ре лицензиар вправе сам использовать тот же объект интеллектуальной собственности и выдать кому-либо лицензию на его использование на территории Российской Федерации.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

3. Законы «О патентах на изобретения, полезные модели, промыш­ленные образцы» (ст. 38), «О правовой охране топологий микросхем»

35

(ст. 17) и «О патентах на сорта растений» (ст. 27) предусматривают выда­чу принудительной лицензии; Законы «О патентах на изобретения, по­лезные модели, промышленные образцы» (ст. 37) и «О патентах на сор­та растений» (ст. 26) – открытую лицензию. Такие лицензии'являются не самостоятельными видами лицензионного договора, а способами за­ключения договора неисключительной лицензии.

Суть принудительной лицензии состоит в следующем. При неис­пользовании или недостаточном использовании правообладателем изо­бретения в течение 5 лет, полезной модели, промышленного образца -в течение 3 лет с даты выдачи патента, сорта растения – по истечении 3 лет с даты внесения сорта в Реестр охраняемых сортов, топологии инте­гральной микросхемы – в течение 3 лет с даты ее регистрации в Нацио­нальном центре интеллектуальной собственности любое лицо, желаю­щее и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патен­тообладателя от заключения лицензионного договора, может обратить­ся в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисклю­чительной лицензии. Под неиспользованием понимают не только не­применение охраняемого объекта интеллектуальной собственности, но. и отказ в выдаче лицензий третьим лицам на разумных условиях. Недо­статочное использование означает использование не в полной мере, когда спрос на определенную продукцию в стране удовлетворяется пол­ностью или в значительной степени за счет импорта.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недоста­точное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхе­мы обусловлено уважительными причинами (например, наличие юриди­ческих, экономических или технических препятствий для внедрения за­патентованного способа в производство), соответствующий суд предоста­вит указанную лицензию с определением пределов использования, разме­ров, сроков и порядка платежей. По истечении крайних сроков, установ­ленных в законодательстве, принудительная лицензия может выдаваться в любой момент в течение действия патента. Принудительная неисключи­тельная лицензия является средством, ограничивающим монополию пра-вообладателя на использование творческого достижения в интересах лиц, желающих правомерно получить доступ к таким достижениям.

Открытой лицензией называют специфический способ передачи прав на использование изобретения, полезной модели, промышленно­го образца и сорта растения. Обладатель патента на изобретение, полез­ную модель, промышленный образец или сорт растения может подать в Национальный центр интеллектуальной собственности заявление для

36

официального опубликования о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, сорта растения на усло­виях неисключительной лицензии.

В случае опубликования заявления об открытой лицензии уплачива­емая патентообладателем пошлина за поддержание патента в силе сни­жается на 50 процентов, начиная с года, следующего за годом публика­ции такого заявления.

Лицо, желающее использовать объект, на который объявлена откры­тая лицензия, вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии. При отказе патентообладателя за­ключить такой договор будут применены правила о принудительной лицензии.

4. Предметом самостоятельного лицензионного договора может быть нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау) (см. комментарий к ст. 1010 – 1012 ГК). Как показывает прак­тика, подавляющее число лицензионных соглашений содержат условие передачи ноу-хау, необходимого для оптимального использования пе­редаваемого объекта промышленной собственности.

5. Статья 985 ГК не содержит исчерпывающего перечня существен­ных условий, которые должны быть согласованы сторонами под угро­зой признания лицензионного договора незаключенным. В соответст­вии с частью второй п. 1 ст.402 ГК существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существеннные для договоров данного вида, а также условия, относи­тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Исходя из этого правила, в договоре следует четко определить как сам объект, право на использование которого передается, так и его ма­териальный носитель. Практика свидетельствует, что подавляющее чис­ло лицензионныхдоговоров должно содержать условия передачи техно­логии, необходимой для оптимального использования, например, изо­бретения. В договор следует включать положения, описывающие про­дукт, который должен быть изготовлен, способ, который должен быть применен, ноу-хау (если таковое имеется). Лицензионный договор тре­бует четкого определения объема передаваемых прав: вид лицензии, территория и срок действия договора. Поскольку лицензионный дого-иор предполагается возмездным, цена в нем подлежит обязательному согласованию.

37

6. Лицензионный договор может быть заключен как самим право-обладателем, так и третьим лицом, которого правообладатель уполно­мочивает заключить такой договор. В таких ситуациях используют кон­струкции договора поручения, доверительного управления. Воспользо­ваться услугами комиссионера для заключения лицензионных догово­ров правообладатель не вправе: комиссионер действует от своего имени и приобретает права и обязанности по лицензионному договору, тем са­мым вводит в заблуждение контрагента относительно своих правомо­чий лицензиата. Кроме того, выступление в качестве стороны лицензи­онного договора лица, не являющегося патентообладателем, может слу­жить основанием для отказа в регистрации такого договора.

7. Встречаются случаи принадлежности патента нескольким лицам. Каждое из них не вправе предоставить на него лицензию, равно как и уступить патент, без согласия остальных сообладателей. Поскольку за­конодательство не предусматривает форму согласования данного во­проса, взаимоотношения сообладателей исключительных прав на ис­пользование объекта интеллектуальной собственности в связи с заклю­чением лицензионных договоров целесообразно согласовывать до по­лучения патента на охраняемый объект.

8. В лицензионном договоре может быть предусмотрено, что лицен­зиат в пределах, предусмотренных лицензионным договором, может предоставить право использования объекта интеллектуальной собст­венности другому лицу. Договор лицензиата с другим лицом, именуе­мый сублицензионным договором, может быть заключен лишь в случа­ях, предусмотренных лицензионным договором. Права, предоставлен­ные на основе сублицензии, производны от прав, полученных по основ­ному договору, их объем не может выходить за пределы прав пользова­теля. Сублицензионный договор может заключить и обладатель неис­ключительной лицензии в рамках имеющихся у него прав. При этом от­ветственность перед лицензиаром за действие сублицензиата несет ли­цензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Суб­лицензионные договоры регистрации не подлежат.

Статья986. Договор о создании и использовании результа­тов интеллектуальной деятельности

1. Автор может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллектуальной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодате­лем, исключительные права на использование этого результата.

38

2. Договор, предусмотренный в пункте 1 настоящей статьи, должен оп­ределять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его использования.

3. Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллекту­альной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны.

4. Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем ре­зультатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в опре­деленной области, признаются недействительными.

1. Возможность заключения договора в отношении еще не создан­ного невещественного объекта предусмотрена ст. 986 ГК лишь в отно­шении результатов интеллектуальной деятельности (произведений на­уки, литературы, искусства; изобретений, полезных моделей, промыш­ленных образцов, селекционных достижений и топологий интеграль­ных микросхем). Однак,о в соответствии с требованиями заказчика раз-рабатываютея и средства индивидуализации. Правила ст. 986 ГК следу­ет применять к договорам о создании и использовании любых объектов интеллектуальной собственности. Когда такой договор заключается в отношении произведения науки, литературы или искусства, его имену­ют авторским договором заказа или просто договором заказа.

2. Очевидно, что договор заказа имеет целью не только создание произведения как такового, но и передачу заказчику исключительных прав на него. Поэтому в п.1 ст. 986 ГК вытекающая из договора заказа обязанность автора определена как создание произведения и предо­ставление заказчику всех исключительных прав на его использование. Эта обязанность обосновывается тем, что произведение создавалось именно для использования в целях, заранее определенных заказчиком, и автор вполне осознавал, что он выполняет задание заказчика. Однако исключительные права на произведение возникают у заказчика по до­говору заказа с момента сдачи произведения автором, в отличие от слу­жебных произведений, переход прав на которые осуществляется авто­матически, в силу указания закона. За автором может сохраняться пра­во на использование произведения определенным способом, только ес­ли это прямо предусмотрено в договоре.

3. Законодательство о патентах не содержит специальных норм, ка­сающихся заключения договоров о создании и использовании объек­тов промышленной собственности. Однако ст. 12 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» установ-

39

лено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец подается в патентный орган лицом (лицами), обладающим (обладающими) правом на получение патента, а в соот­ветствии со ст. 6 этого же закона право на получение патента принад­лежит физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимате­лем автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Нет никаких оснований решать этот вопрос иначе и в случае, когда ав­тором таких объектов промышленной собственности является лицо, выступавшее стороной по гражданско-правовому договору о создании изобретения или иного результата интеллектуальной деятельности и предоставлении заказчику, не являющемуся работодателем, исклю­чительные права на использование этого результата. Права на создава­емый объект, в том числе право на подачу заявки, сторонам следует оговорить в договоре. На практике для создания объектов промышлен­ной собственности часто используют конструкции договоров подряда и договоров НИР и ОКР, на которые нормы ст. 986 ГК также распрост­раняются.

4. Следует иметь в виду, что договор заказа, являясь разновидностью -авторского договора, заключается в отношении еще не созданного про­изведения. К нему будет применяться общая для всех авторских догово­ров норма части второй п.1 ст. 25 Закона «Об авторском праве и смеж­ных правах» – не могут уступаться права на использование произведе­ния, которое в момент заключения договора не было известно. Чтобы на основании этой нормы договор заказа не был признан недействи­тельным, следует соблюдать правило п. 2 ст. 986 ГК, согласно которому договор заказа должен определять характер подлежащего созданию произведения, а также цели либо способы его использования. Кроме этого рекомендуется в тексте договора установить порядок передачи за­казчику самого произведения и соответствующих прав.

5. Возможность заключения договора о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности не имеет ничего общего с хорошо известными в дореволюционной России договорами, по кото­рым писатели продавали определенному издателю все произведения, которые будут созданы ими в будущем. В п. 3 ст. 986 ГК прямо предус­мотрено, что договоры, обязывающие автора предоставлять какому-ли­бо лицу исключительные права на использование любых результатов интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, ничтожны. Требования об установлении факта ничтожности такого до­говора и о применении последствий его недействительности могут быть

40

предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить i;ii<ne последствия по собственной инициативе (ст. 167 ГК).

6. Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем результатов интеллектуальной деятельности определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными (п. 4 ст. 986 ГК). Эта норма уточняет сформулированный в ст. 51 Конституции принцип свободы творчества. Каждый гражданин Республики Беларусь «праве самостоятельно выбирать сферу своей творческой деятельности, никто не может ограничить его в этом праве.

Статья987. Исключительное право и право собственности Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации существует независимо от права собствен­ности на материальный объект, в котором такой результат или средство ин­дивидуализации выражены.

Объект интеллектуальной собственности – невещественный объ­ект. Однако для предоставления такому объекту охраны, необходимо, чтобы он получил объективную форму. Часто он воплощается в какой-либо материальной вещи. Литературное произведение может быть вы­ражено в печатной продукции (книге, журнальной статье и т. п.), пред­ставлено в фонограмме; произведение искусства приобретает форму картины, скульптуры и т. д. Изобретение или полезная модель могут быть использованы в изготовленном изделии (конструкции или веще­стве). Промышленный образец может получить воплощение в различ­ных товарах и т.п.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственнос­ти существует независимо от права собственности на материальный объект, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, поэтому переход права собственно­сти на материальную вещь, в которой выражен результат интеллекту­альной деятельности или средство индивидуализации, не влечет пе­рехода исключительных прав на объективированный в этой вещи объект.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.013 с.)